Право для всех.


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Право


Взыскание долгов.
Помощь в списании долгов. Представительство в суде, госорганах.
Подготовка исков, претензий, заявлений.
Правовая экспертиза.
Консультация.

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Право
Статистика
Фильтр публикаций


Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования ИИ

Участвующие в судебном разбирательстве стороны, готовя свою правовую позицию с помощью программного обеспечения, обязаны проверять достоверность полученных результатов. Такая рекомендация следует из определения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, с содержанием которого ознакомились «Ведомости».

Поводом для него послужило разбирательство по жалобе гражданина П. Дорофеева на очередное продление процедуры его банкротства. Мужчина инициировал процедуру восемь лет назад, в 2018 г. В 2019 г. суд признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества для погашения задолженности. Но банкротство до сих пор не завершено из-за инициированных кредитором – ООО «Норд » – споров об оспаривании сделок, в результате которых мать Дорофеева приобрела два транспортных средства, жилой дом и земельный участок, следует из материалов дела. В частности, в рамках одного из таких обособленных споров суды вынесли 42 определения об отложении судебного разбирательства или объявлении перерыва, говорится там же.

При изучении содержания документов сторон ВС обнаружил в отзыве представителя кредитора ссылку на пункт постановления пленума ВС РФ, которого в действительности не существует. Речь идет о вымышленном пункте 15 постановления пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 48. На самом деле это постановление содержит всего 14 пунктов.

Несуществующий пункт был приведен целенаправленно для обоснования своего мнения со ссылкой на разъяснение ВС РФ, которое им никогда не принималось, говорится в определении судебного органа. Это свидетельствует о неуважительном отношении к закону и суду, а также об умышленной попытке введения судебной коллегии в заблуждение, следует из документа. Стороны не могут намеренно делать это, ссылаясь на заведомо не соответствующие действительности обстоятельства, несуществующие нормы права и разъяснения по вопросам судебной практики или приводя заведомо некорректные цитаты из нормативно-правовых и судебных актов, говорится там же. Если стороны готовят свою позицию с опорой на «использование программного обеспечения», то они делают это на «свой риск», сказано там же.

ВС направил в первую инстанцию – Арбитражный суд Ярославской области – вопрос о наложении судебного штрафа лично на представителя кредитора Антона Иринина. Отдельно суд поручил рассмотреть вопрос о штрафе для самой компании, но уже за другое нарушение – недобросовестное затягивание процедуры банкротства, следует из определения.

ВС оставил за скобками, чем пользовался представитель кредитора, но вымышленный пункт в его отзыве выглядит как типичная генеративная «галлюцинация» нейросетей, считает руководитель адвокатского бюро «Парадокс» Андрей Кузьмин. Это результат работы ИИ, проявляющийся в создании заведомо несуществующих документов и формировании правовой позиции на основе вымышленных данных, поясняет адвокат по экономическим делам Олег Крысанов.

Российские суды уже применяют за такие нарушения реальные штрафы, продолжил адвокат по налоговым и экономическим спорам адвокатского бюро «Пионер» Исаак Аваков. Например, в мае 2026 г. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал ООО «ЦСС» на 50 000 руб., рассказал он. Часть приведенных в кассационной жалобе судебных актов не существовала, часть относилась к совершенно иным спорам, пояснил Аваков.


В ситуации с судебными расходами, если возникновение обязательства, его нарушение должником и необходимость судебной защиты, обусловившая такие расходы, имели место до возбуждения производства по делу о банкротстве, то тут отсутствует финансирование процедуры банкротства.

Необходимо отметить, что в определении нашли воплощение выработанные Верховным Судом РФ критерии разграничения реестровых и текущих платежей:

— требование является результатом деятельности (поведения) должника, имевшей место до или после возбуждения производства по делу о банкротстве;
— связанность и обусловленность (зависимость) судьбы вспомогательного, производного требования от главного первоначального требования;
— обусловлено или нет требование предоставлением должнику финансирования после возбуждения производства по делу о банкротстве или требование обусловлено финансированием мероприятий в процедуре банкротства, направлено на достижение целей соответствующей процедуры (Определения Верховного Суда РФ от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4), от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921 и от 08.06.2023 № 305-ЭС23-4006).


ВС РФ отменил акты нижестоящих судов: момент возникновения судебных расходов определяется датой их фактического несения, а не днём вынесения судебного акта о взыскании

Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2026 № 304-ЭС25-15299 изменяет критерий отнесения к реестровым или текущим требований о возмещении судебных расходов, понесенных вне рамок дела о банкротстве.

Комментарий специалиста

В рассматриваемом определении необходимо выделить два важных момента.

Во-первых, коренное изменение к подходу к критерию отнесения судебных расходов, понесенных вне рамок дела о банкротстве в связи со взысканием с должника реестровой задолженности и необходимостью судебной защиты в иных ситуациях.

Во-вторых, дальнейшее продолжение формируемого Верховным Судом РФ подхода к разделению реестровых и текущих требований кредиторов в банкротстве, что зависимые (обусловленные) требования должны следовать судьбе главных, обусловивших их требований при решении вопроса об отнесении их к текущим или реестровым.

Необходимо отметить, что до недавнего времени при решении вопроса об отнесении требований об уплате судебных расходов, понесенных вне рамок дела о банкротстве, суды руководствовались исключительно разъяснениями пункта 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», согласно которому дата возникновения обязательств по возмещению судебных расходов определялась как дата вступления в законную силу судебного акта об их взыскании с должника. Вследствие этого, отнесение указанных судебных расходов к текущим или реестровым определялось исключительно датой вступления в законную силу судебного акта об их взыскании (например, пункт 30 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2023)». Тем самым, возможна была ситуация, что соответствующий судебный акт, которым взысканы как реестровая задолженность, так и судебные расходы, обусловленные ее взысканием, вступал в силу после возбуждения производства по делу о банкротстве, и судебные расходы, обусловленные необходимостью защиты права, возникшей до возбуждения дела о банкротстве, становились текущей задолженностью. Одновременно, подтвержденное судебным актом требование о взыскании задолженности относилось к реестровым требованиям, несмотря на то, что и оно и судебные расходы обусловлены нарушением должником одного и того же обязательства в один и тот же период времени.

По своей правовой природе судебные расходы являются затратами, понесенными в целях защиты нарушенного (оспоренного) права, и их несение обусловлено наличием у кредитора права требования, являющегося содержанием обязательства, возникшего и нарушенного должником до возбуждения производства по делу о банкротстве. По существу, такие расходы являются результатом поведения должника, имевшим место до возбуждения производства по делу о банкротстве. Поэтому, судебные расходы можно рассматривать как специфическую разновидность убытков, причиненных кредитору вследствие нарушения его прав должником, в частности неисполнения обязательства, повлекшее необходимость обращения за судебной защитой для их восстановления.
Правовая природа текущего требования состоит в том, что осуществление или принятие на себя обязательства по осуществлению имущественного предоставления в пользу лица, к которому применяются или с высокой степенью вероятности будут применены процедуры банкротства, то есть принятие на себя повышенного риска неполучения в будущем встречного предоставления, создает для такого кредитора своего рода преференции в виде приоритетного удовлетворения его требований, поскольку тем самым он фактически соглашается финансировать процедуры банкротства. Для правильной квалификации очередности требования значение приобретает то, в какой момент на кредитора возлагается риск возможной в последующем неисправности должника.


Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за I-ое полугодие 2026
https://zakon.ru/blog/2026/08/10/bankrotstvo_v_praktike_verhovnogo_suda_rossijskoj_federacii_za_i-oe_polugodie_2026

Публикуется обзор практики Верховного суда РФ по банкротству за I-ое полугодие 2026. 69 определений.


ВС РФ подтвердил освобождение от НДФЛ при дарении недвижимости между близкими родственниками — вне зависимости от статуса ИП и характера использования имущества

Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 указывает на недопустимость расширительного толкования норм законодательства, определяющих объект налогообложения и основания.

Комментарий специалиста
Важность рассматриваемого определения по существу состоит в том, что оно изменяет ранее сложившуюся правоприменительную практику отказа в освобождении от обложения НДФЛ дохода, полученного индивидуальным предпринимателем при дарении ему членами семьи или близкими родственниками недвижимого имущества, которое может быть использовано в предпринимательской деятельности.

управляющий партнер юридической компании ЮКО Юлия Иванова
До вынесения определения сложился устойчивый подход судов, что безвозмездно полученное индивидуальным предпринимателем имущество, в том числе, по договору дарения, которое по характеру и потребительским свойствам предназначено и используется для ведения предпринимательской деятельности, является внереализационным доходом предпринимателя на основании пункта 8 статьи 250 НК РФ, вследствие чего в отношении него не может быть использовано освобождение от налогообложения НДФЛ или единого налога по УСН (Постановление АС Поволжского округа от 20.05.2025 по делу № А12-21982/2024, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.07.2025 по делу № А67-9093/2024, Постановление АС Северо-Западного округа от 21.05.2024 по делу № А66-11560/2023, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 24.05.2023 по делу № А53-25540/2022, Постановление АС Центрального округа от 01.12.2025 по делу № А35-3890/2024).

Доводы определения исходят из недопустимости расширительного толкования норм налогового законодательства и установление различий между режимами налогообложения разных категорий/групп налогоплательщиков на основании критериев, которые не имеют ясного и четкого определения в налоговом законодательстве. Верховный Суд РФ прямо указал, что исключения из установленного режима налогообложения должны быть прямо предусмотрены налоговым законом, в частности критерии исключения или включения тех или иных доходов в объект налогообложения НДФЛ, основания применения льгот по уплате налога должны быть исчерпывающе определены налоговым законом, что в свою очередь исключает учет обстоятельств, прямо не предусмотренных законом как влияющих на режим налогообложения. Применительно к налогообложению доходов, полученных в порядке дарения недвижимого имущества, единственным установленным законом критерием для решения вопроса о том, подлежит или не подлежит такой доход освобождению от НДФЛ, является отнесение дарителя и одаряемого к членам семьи и (или) закрытому исчерпывающему перечню близких родственников. При этом, указывая на определенные виды имущества, в отношении которых возможность освобождения от НДФЛ обусловлена данным критерием (недвижимого имущества, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, ЦФА, цифровые права, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, цифровые валюты, доли, паи), законодатель не сделал какой-либо более детальной конкретизации и разграничения указанного имущества (например, жилые и нежилые объекты недвижимости, грузовые или легковые транспортные средства) для целей налогообложения, что свидетельствует о том, что правовой статус такого имущества, конкретные функциональные свойства, назначение и цели использования такого имущества не имеют правового значения в данном случае.


Репост из: Банкста
Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает официальные правила обращения криптовалют в России.

Документ признает цифровые валюты имуществом и дает россиянам возможность легально инвестировать через отечественные биржи, криптообменники, брокеров и управляющие компании с гарантией судебной защиты прав независимо от предварительного декларирования. Основные положения закона вступают в силу 1 сентября 2026 года. @banksta


Суд отменил утверждение плана реструктуризации из-за неучёта реальных расходов должника
https://www.v2b.ru/2026/07/16/sud-otmenil-utverzhdenie-plana-restrukturizatsii-iz-za-neuchyota/

Гражданка, имеющая задолженность перед несколькими кредиторами, обратилась в суд с заявлением о признании себя банкротом. В отношении нее ввели процедуру реструктуризации долгов.

Собрание кредиторов (95,96% голосов) утвердило план реструктуризации, предложенный банком. План предусматривал погашение долга в размере около 1,3 млн рублей в течение пяти лет с ежемесячным платежом 22 450 рублей.

Должница возражала против утверждения плана. Она пояснила, что является машинистом крана, получает средний доход около 58 тыс. рублей в месяц, но после внесения платежа у нее останется 35,6 тыс. рублей при прожиточном минимуме в регионе 27,6 тыс. рублей. При этом она указывала на дополнительные обязательные расходы: оплату коммунальных услуг за единственное жилье в северном регионе (около 12 тыс. рублей в месяц), затраты на лечение и реабилитацию после травмы, а также помощь дочери с больной внучкой.

Суд первой инстанции утвердил план реструктуризации в редакции банка. Апелляция оставила определение без изменения.

Должница обжаловала судебные акты в кассационном порядке.

Кассационная инстанция признала выводы нижестоящих судов ошибочными и направила дело на новое рассмотрение.

Суд указал, что при утверждении плана реструктуризации без согласия должника (а должница возражала) суды обязаны установить его экономическую исполнимость и соблюдение баланса интересов сторон. Формальное превышение дохода над прожиточным минимумом недостаточно — необходимо исследовать фактические расходы должника, которые могут существенно превышать базовую величину прожиточного минимума.

В частности, суды не оценили:

— необходимость несения должницей расходов на лечение и поддержание трудоспособности;
— размер коммунальных платежей, которые могут составлять значительную часть дохода;
— обоснованность дополнительных расходов в связи с помощью близким родственникам.

Кроме того, кассация указала, что суды преждевременно признали несогласие должницы с планом злоупотреблением правом. Должница не отказывалась от реструктуризации, а заявляла о неисполнимости плана на предложенных условиях, раскрывала причины возражений и представляла документы. При этом бремя доказывания недобросовестности должника лежит на кредиторе, настаивающем на утверждении плана вопреки возражениям гражданина.

Суд подчеркнул, что в процедуре реструктуризации (которая может длиться до пяти лет) неприменим механизм исключения из конкурсной массы средств сверх прожиточного минимума, как при реализации имущества. Поэтому суды должны самостоятельно исследовать все обстоятельства, влияющие на возможность исполнения плана, а не ограничиваться формальными условиями.


Верховный Суд указал, что заграничные поездки должника могут стать основанием для несписания долгов
https://legalbulletin.online/verhovnyj-sud-ukazal-chto-zagranichnye-poezdki-dolzhnika-mogut-stat-osnovaniem-dlja-nespisanija-dolgov/

В определении от 10.03.2026 № 305-ЭС16-19145(3) Верховный Суд РФ разъяснил, что заграничные поездки должника без раскрытия источника их финансирования могут свидетельствовать о недобросовестном поведении и сокрытии доходов от кредиторов.


Дело о признании недостойным наследником: ВС РФ указал на необходимость анализа алиментных выплат и участия в жизни ребёнка

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 16 марта 2026 г. вынесла определение по делу № 32-КГ25-19-К1, которым напомнила, что последствием неисполнения родительских обязанностей может стать невозможность наследования по закону после своих детей.

Мнение эксперта

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ помимо прочих основанием признать лицо, наследующее после своего ребенка, недостойным является лишение его родительских прав (если родитель не был восстановлен в родительских правах). В исследуемом примере судебной практики формально отец не был лишен родительских прав. Однако он злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей (ему не чинились препятствия добровольно участвовать в воспитании и содержании собственного ребенка, но он не исполнял их и на основании судебного решения).
Матвеева Наталья Алексеевна, доцент, к.ю.н., доцент Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ

У матери были в свое время основания для лишения отца их общего ребенка родительских прав в связи с неуплатой им алиментов, к чему она не прибегла из-за незнания закона или возможно руководствуясь моральными принципами «сохранения у сына доброго отношения к отцу» или др. Однако согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ законодатель наделяет заинтересованное лицо, коим является мать погибшего рядового, правом требования отстранить от наследования по закону гражданина, злостно уклонявшегося от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, с чем заявительница и обратилась в суд. Отец после расторжения брака в судебном порядке стал алиментообязанным лицом в пользу несовершеннолетнего сына (алиментные обязательства первой очереди) – в силу закона обязан был содержать наследодателя до его совершеннолетия, свои обязанности он исполнял лишь на первых порах. Следует обратить внимание и на тот факт, что сын в военных документах в качестве близких родственников указал исключительно свою мать (что говорит о возможности сделать предположение о том, что, если бы он при жизни распоряжался своим имуществом, вряд ли сделал бы указание на отца). Во всяком случае он точно не уплачивал бы алименты в пользу своего отца, если бы последний стал нетрудоспособным и нуждающимся, поскольку законодатель освобождает совершеннолетних  детей от алиментной обязанности в пользу не только лишенных родительских прав, но и если на основании п. 5 ст. 87 СК РФ судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.

В связи с изложенным следует поддержать позицию Верховного Суда РФ, который напомнил правила действующего законодательства о наследственных отношениях, разъясненных в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ о недостойных наследниках. Таковым, при отсутствии собственного осознания данного, в судебном порядке должен быть признан отец погибшего военнослужащего, хотя и не лишенный родительских прав в свое время, но не исполнявший родительских обязанностей, обязанностей как по содержанию, так и воспитанию несовершеннолетнего ребенка – будущего наследодателя.


⚖️ Для наложения запрета на выезд КДЛ банкрота достаточно сослаться на подозрения
https://www.v2b.ru/2026/06/19/dlya-nalozheniya-zapreta-na-vyezd-kdl-bankrota-dostatochno-soslatsya/

Кредитная организация проходила процедуру несостоятельности. Конкурсный управляющий добился привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности на довольно крупную сумму. Осталось определить окончательный размер долга каждого ответчика. Чтобы предотвратить возможный вывоз активов за рубеж, заявитель потребовал у суда временно запретить им покидать пределы страны.

Первая и апелляционная инстанции встали на сторону должников. Они сочли, что арест имущества полностью покрывает заявленные требования. Запрет на пересечение государственной границы был признан чрезмерным ограничением конституционных прав. Нижестоящие инстанции потребовали от конкурсного управляющего стопроцентных доказательств подготовки к побегу, которых в материалах не оказалось.

Кассация с этим подходом не согласилась и подчеркнула, что обеспечительные меры носят предварительный характер. Для применения ограничений достаточно сослаться на разумные подозрения, а не доказывать факт сокрытия активов с абсолютной точностью. Руководители уже были признаны виновными в доведении банка до несостоятельности.

В результате суд округа вернул обособленный спор на новое рассмотрение.


Верховный Суд разъяснил применение исковой давности к требованиям о признании долга общим в браке
https://legalbulletin.online/verhovnyj-sud-razjasnil-primenenie-iskovoj-davnosti-k-trebovanijam-o-priznanii-dolga-obshhim-v-brake/

Определением Верховного Суда Российской Федерации №307-ЭС25-6752 от 23 октября 2025 года, вынесенное Судебной коллегией по экономическим спорам по делу № А56-13766/2023 о банкротстве гражданина, ВС РФ отменил судебные акты трёх инстанций, удовлетворившие требование кредитора о признании долга общим с супругой, и направил дело на новое рассмотрение для проверки довода о пропуске срока исковой давности.

Мнение эксперта

Определение Верховного Суда по данному делу имеет принципиальное значение для судебной практики, разрешая длительную дискуссию о процессуальной природе требований о признании долга общим обязательством супругов в делах о банкротстве граждан.

Нижестоящие суды придерживались позиции, согласно которой такое требование носит производный (акцессорный) характер от основного денежного обязательства и направлено лишь на определение состава конкурсной массы. Такой подход фактически выводил данные требования из-под действия института исковой давности, создавая правовую неопределённость и потенциально неограниченную во времени ответственность для супруга должника.

Верховный Суд осуществил более глубокий анализ правовых последствий удовлетворения подобного иска. Ключевым аргументом стало то, что признание долга общим в рамках процедуры банкротства порождает для супруга совершенно новое бремя — обязанность отвечать по обязательству личным имуществом, что выходит за рамки простого раздела общей собственности. Это позволяет квалифицировать требование как самостоятельный иск о присуждении, направленный на установление солидарной ответственности.

Применение общего срока исковой давности к таким требованиям полностью соответствует принципам юридической определённости и защиты от устаревших притязаний. Оно возлагает на кредиторов обязанность проявлять разумную осмотрительность и своевременность в защите своих прав, в том числе в части привлечения к ответственности имущества супруга. В свою очередь, это предоставляет супругу должника важную процессуальную гарантию, уравнивая его положение с положением любого иного лица, к которому предъявляется требование о присуждении.

Таким образом, позиция Верховного Суда восстанавливает баланс интересов, способствует стабильности гражданского оборота и повышает предсказуемость правовых последствий в процедурах банкротства граждан.

Доцент Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ к.ю.н., доцент Фроловская Юлия Ивановна


Верховный суд ограничил кредиторам возможность упрощенно обанкротить бизнес
https://www.kommersant.ru/doc/8709075

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что упрощенно обанкротить бизнес по процедуре отсутствующего должника можно, только если кредитор докажет реальное прекращение деятельности компании. Дефицит у такого должника активов требуется тщательно доказывать, движения средств по счетам странно было бы ожидать после того, как их заблокировал сам инициатор банкротства — ФНС, а считать компанию, представители которой регулярно ходят на суды, отсутствующей, нелогично, указал ВС.

Дело о несостоятельности казанского ООО «Альфа-Тех» с августа 2023 года рассматривал арбитражный суд Татарстана по заявлению налоговиков. Долг юрлица перед бюджетом составлял 22,3 млн руб. Ведомство настаивало на упрощенной процедуре, ссылаясь на отсутствие у компании активов для полноценного банкротства и фактическое прекращение деятельности организации. Так, по данным ФНС, баланс активов «Альфа-Тех» за 2022 год составлял 6 тыс. руб., а декларация по налогу на прибыль за первое полугодие 2023-го была нулевой.

Арбитражный суд Татарстана, а вслед за ним апелляция и окружная кассация согласились с доводами налоговиков и ввели упрощенную процедуру банкротства. Такое решение суды приняли, несмотря на то что представители компании включились в процесс и подавали возражения, доказывая ведение деятельности. В частности, компания предоставила договор аренды нежилого помещения, но суды его отклонили, так как он был заключен уже после подачи налоговиками заявления о банкротстве. «Альфа-Тех» также указывала на идущие тяжбы по оспариванию продажи автомобилей компании, но суды решили, что это не доказывает наличие активов у юрлица. Отдельно в судебных актах отмечалось отсутствие операций по счетам должника.

По жалобе директора и владельца «Альфа-Тех» дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Должник налицо

ВС отметил, что ФНС представляла противоречивые сведения о финансовом состоянии должника: первоначально говорилось о его имуществе на 6 тыс. руб., а по отчетности компании в январе 2025 года указывались активы уже на 18,6 млн руб. Экономколлегия раскритиковала вывод и об отсутствии операций по банковским счетам, поскольку на момент обращения налоговиков в суд прошло только девять месяцев без движения средств по счетам компании, а в день подачи заявления и месяц спустя юрлицо проводило трансакции.

Таким образом, критерий об отсутствии банковских операций в течение года до даты подачи заявления о признании должника банкротом не соблюден, к тому же «счета должника были заблокированы самим налоговым органом», отметил ВС. Кроме того, представители должника участвуют в судебных заседаниях, представляют пояснения и доказательства, в том числе сдачи налоговой отчетности, платежей по налогам и за услуги ЖКХ. Все эти обстоятельства «очевидно свидетельствовали о заинтересованности контролирующего должника лица в сохранении статуса действующей организации», сделала вывод коллегия.

В заключение ВС отметил, что одной из основных целей закона о банкротстве является восстановление платежеспособности должника, а не его ликвидация, поэтому приоритет имеют реабилитационные процедуры.

Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Если юрлицо не сможет найти средства для погашения долга, оно должно будет пройти полноценную, а не упрощенную банкротную процедуру.


⚖️ Учредитель заплатит за банкротство своей компании — кассация отменила отказ во взыскании
https://www.v2b.ru/2026/05/27/uchreditel-zaplatit-za-bankrotstvo-svoey-kompanii-kassatsiya-otmenila/

Налоговый орган инициировал дело о банкротстве общества, однако в ходе процедуры выяснилось, что у должника недостаточно имущества даже для покрытия расходов на саму процедуру. В итоге суд взыскал с инспекции как с заявителя по делу о банкротстве вознаграждение и расходы арбитражного управляющего в размере почти 1,1 млн рублей. Налоговый орган выплатил эту сумму, после чего обратился в суд с иском к бывшему руководителю и одновременно учредителю общества-должника, требуя возместить понесенные расходы в качестве убытков.

Первая инстанция и апелляция в иске отказали. Суды сочли, что нет причинно-следственной связи между поведением ответчика и обязанностью инспекции платить за процедуру банкротства, а также отметили, что налоговый орган не привлекал руководителя к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве.

Кассация судебные акты отменила и направила дело на новое рассмотрение. Суд округа указал, что нижестоящие суды неправильно квалифицировали правоотношения. Согласно разъяснениям Верховного Суда, при недостаточности имущества должника расходы на процедуру банкротства возлагаются на его учредителей и участников в силу закона, независимо от их вины в доведении компании до банкротства. Заявитель по делу о банкротстве, оплативший эти расходы, вправе в регрессном порядке требовать их возмещения с учредителей должника, которые несут конечную обязанность финансировать процедуру. Поскольку инспекция заявляла требования к ответчику в том числе как к участнику должника, суду следовало проверить, имеются ли основания для такого взыскания, а не ограничиваться доводами об отсутствии субсидиарной ответственности.


ВС защитил от проблем с бюрократией граждан, разделивших свои земельные участки
https://rg.ru/2026/05/21/vs-zashchitil-ot-problem-s-biurokratiej-grazhdan-razdelivshih-svoi-zemelnye-uchastki.html

Верховный Суд РФ признал незаконным отказ Росреестра в регистрации земельных участков, образованных после раздела земли. Об этом деле рассказали в пресс-службе Верховного суда России.

Некий житель Красноярского края разделил свои участки и попытался их зарегистрировать, но Росреестр потребовал предоставить проект планировки территории. Суды нижестоящих инстанций поддержали эту позицию. Коллегия по административным делам ВС РФ отменила принятые судебные акты и удовлетворила жалобу заявителя.

"Верховный суд РФ указал, что для государственной регистрации прав на земельные участки, образованные в результате раздела, по общему правилу достаточно заявления собственника и межевого плана, - пояснила "РГ" руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики Бюро адвокатов "Де-юре" Елена Тимошенко. - Требование о предоставлении проекта планировки территории допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Суд подчеркнул, что регистрирующий орган не вправе произвольно расширять перечень обязательных документов и отказывать в регистрации лишь со ссылкой на отсутствие проекта планирования территории, если обязанность по его разработке законом не установлена".

По ее словам, эта позиция имеет практическое значение для собственников земельных участков и участников рынка недвижимости. "На практике Росреестр нередко требует дополнительные документы, что приводит к затягиванию регистрации, дополнительным расходам и судебным спорам, - рассказывает Елена Тимошенко. - Подход Верховного суда фактически ограничивает возможность формального отказа в регистрации и подтверждает принцип правовой определенности: требования к оформлению земельных участков должны быть прямо закреплены в законе, а не зависеть от усмотрения конкретного органа или должностного лица".

Как поясняет собеседник "РГ", споры, связанные с отказами в регистрации земельных участков после межевания или раздела, периодически возникают на практике. Наиболее распространенные причины - ошибки кадастровых инженеров, пересечение границ с соседними территориями, а также расширительное толкование норм со стороны регистрирующих органов. Нередко собственники сталкиваются с ситуацией, когда Росреестр требует дополнительные документы, не предусмотренные законом, включая проект планировки территории, даже если речь идет об обычном разделе частного участка.

"Особенно часто подобные проблемы возникают в активно застраиваемых районах, на территориях комплексного развития, а также в случаях со "старыми" земельными участками, границы которых ранее не уточнялись, - говорит Елена Тимошенко. - Дополнительный риск создают изменения градостроительных регламентов: участок, который несколько лет назад можно было свободно разделить, после принятия новых правил землепользования и застройки может перестать соответствовать минимальным размерам или требованиям к застройке. Именно поэтому перед началом межевания и подготовкой документов рекомендуется проводить предварительный правовой и градостроительный анализ - это позволяет существенно снизить риск отказов и последующих судебных споров".

Руководитель практики Бюро адвокатов подчеркивает: раздел земельного участка на первый взгляд кажется простой технической процедурой, но на практике собственники часто сталкиваются с отказами Росреестра, спорами о границах и невозможностью зарегистрировать новые участки из-за нарушений градостроительных требований. "Перед разделом важно проверить, соответствует ли участок правилам землепользования и застройки: допустимы ли минимальные размеры новых участков, есть ли подъезд, отсутствуют ли ограничения или обременения, - советует собеседник "РГ". - Отдельное внимание стоит уделить участкам с жилыми домами - после раздела дом не должен оказаться сразу на двух территориях или без законного доступа к дороге".


ВС РФ: при переселении из аварийного дома даётся равнозначное по площади жилое помещение
https://legalbulletin.online/vs-rf-pri-pereselenii-iz-avarijnogo-doma-dajotsja-ravnoznachnoe-po-ploshhadi-zhiloe-pomeshhenie/

02 декабря 2025 года определением Верховного суда Российской Федерации № 41-КГ25-81-К4 отправлено на новое рассмотрение дело о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Суть дела

ФИО на основании договора социального найма жилого помещения, заключенного с Администрацией, занимает изолированное жилое помещение общей площадью 28,85 кв. м, находящееся в муниципальной собственности. На основании постановления Администрации жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу, включен в муниципальную программу «Оказание мер по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан». ФИО обратилась в суд с иском к Администрации о предоставлении благоустроенного жилья, отвечающего санитарным и техническим нормам по договору социального найма, в черте населенного пункта, по норме предоставления общей площади жилого помещения во внеочередном порядке.

Суд первой инстанции удовлетворил иск ФИО. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили без изменения решение суда первой инстанции.

Позиция Верховного Суда


Верховный Суд РФ отменил принятые судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции указав следующее.

Суд первой инстанции не принял во внимание, что по общему правилу предоставление гражданам в связи с признанием жилых помещений непригодными для проживания, со сносом дома другого благоустроенного жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними, с одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности.

Мнение эксперта

В соответствии со ст. 86 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ), если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. Согласно ч. 1 ст. 89 ЖК РФ предоставляемое по договору социального найма, в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. 86-88 ЖК РФ, другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления. Норма предоставления площади жилого помещения для рассматриваемого региона  —  33 кв.м для одиноко проживающего гражданина.

Судами было установлено, что ФИО не состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях, но это обстоятельство не было принято во внимание при вынесении решений о возложении на Администрацию обязанности предоставить ФИО жилое помещение по норме предоставления, что является нарушением норм материального права. Кроме того, ч. 1. ст. 89 ЖК РФ, перечисляя условия, которым должно соответствовать предоставляемое помещение при выселении в случае признания дома аварийным, не устанавливает требования о предоставлении жилого помещения по региональной норме.

Скогорева Марина Алексеевна, к.ю.н., преподаватель Кафедры Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.


Справки от психиатра не дают гарантии на сделках с жильем. Суды не придают таким документам решающего значения, поскольку они фиксируют лишь состояние лица в конкретный момент и не отражают влияние психологического давления или мошеннических действий, сообщила ТАСС юрист Майя Шевцова.

При рассмотрении спора приоритет отдается судебной психиатрической экспертизе, которая ретроспективно оценивает состояние продавца в момент совершения сделки.


Верховный Суд разъяснил ключевые моменты в спорах о банкротстве
https://www.v2b.ru/2026/05/05/verhovnyy-sud-razyasnil-kluchevye-momenty-v-sporah-o-bankrotstve/

Президиум утвердил обзор практики разрешения дел о несостоятельности за 2025 год. Документ зафиксировал 26 правовых позиций по применению норм материального и процессуального права в процедурах банкротства.

Согласно позиции № 1 обзора, Федеральная налоговая служба получает статус залогового кредитора при аресте имущества должника. Такое обеспечение возникает автоматически в силу закона и не требует отдельного соглашения. Налоговый орган вправе претендовать на приоритетное удовлетворение требований из стоимости арестованного имущества наравне с иными залогодержателями.

Позиция № 7 разъясняет правила продажи дебиторской задолженности на торгах. Управляющий обязан включать в состав единого лота все связанные между собой требования. Их продажа разным покупателям создает риск конкуренции исполнений. Это снижает привлекательность актива для участников торгов и уменьшает итоговую цену продажи.

Позиция № 16 устанавливает, что к субсидиарной ответственности может быть привлечен конкурсный кредитор, осуществлявший контроль над действиями должника. В рассматриваемом случае банк получил возможность влиять на действия компании и своими решениями причинил вред интересам других кредиторов. ВС пришел к выводу, что банк отвечает по обязательствам банкрота наряду с иными контролирующими должником лицами.

В документе также рассмотрены вопросы включения страховых взносов в реестр, сохранения требования об уплате недоимки при отрицательном сальдо ЕНС, конвертации валюты долга, оспаривания сделок должника и определения вознаграждения арбитражного управляющего.


Взыскание алиментов предлагают повысить в Счетной палате через розыск автомобилей алиментщиков по камерам дорожного наблюдения в системе "Паутина" ГИБДД.

Также предлагается установить круглосуточные исполнительные действия в отношении них, сказано в опубликованном "Бюллетене Счетной палаты".


ВС указал на недопустимость списания долгов гражданам, скрывавшим имущество

29 апр - ПРАЙМ. Президиум Верховного суда России указал на недопустимость списания долгов гражданам, которые в ходе процедуры банкротства скрыли свое имущество и доходы, сообщила пресс-служба суда.

Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики разрешения споров о банкротстве за 2025 год, в котором отразил наиболее важные правовые позиции высшей судебной инстанции при рассмотрении таких дел.

"В обзоре президиум обратил внимание на недопустимость освобождения от долгов по итогам процедуры банкротства тех граждан, которые при получении кредита не сообщали подлинные данные о своей кредитной нагрузке, а в ходе процедуры банкротства скрывали свое имущество, доходы или иные источники финансирования, которые могли быть использованы для погашения требований кредиторов. В силу положений закона о банкротстве подобное поведение является недобросовестным и влечет за собой отказ суда в прекращении обязательств должника-гражданина", - говорится в сообщении.


Верховный суд расширил субсидиарную ответственность собственников бизнеса
https://www.kommersant.ru/doc/8605684

ВС рассмотрел спор о размере субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося АО «Сельскохозяйственное предприятие "Седлистое"». Компания учреждена в 2006 году, ее владельцами были супруги Игорь и Ольга Седовы. В 2013–2014 годах Тамара Филякова, мать Ольги Седовой, выдала «Седлистому» краткосрочные займы. В связи с их невозвратом госпожа Филякова обратилась в суд, который в ноябре 2015 года присудил ей почти 18 млн руб. с сельхозпредприятия. Примерно за месяц до этого единоличным акционером компании стала Ольга Седова. В декабре 2017 года она продала бизнес Алексею Капустину, у которого через полтора года, в июне 2019-го, компанию купил Павел Журавлев, назначив гендиректором своего сына Евгения.

Тем временем в сентябре 2022 года Тамара Филякова в суде добилась индексации задолженности на 8,3 млн руб. и через три месяца подала на банкротство предприятия. Среди кредиторов АО была ФНС, долг перед которой на сумму около 3,1 млн руб. был погашен третьим лицом, еще около 500 тыс. руб. составляла задолженность за энергоснабжение и бухгалтерские услуги. Самым крупным кредитором была Тамара Филякова: ее требования на 4,4 млн руб. процентов были включены в третью очередь реестра, еще 24,3 млн руб. по займам были понижены в очередности (субординированы) как компенсационное финансирование. Суды указали, что кредитор был аффилирован с владельцем компании, знал о ее финансовом состоянии и предоставлял займы на недоступных для независимых лиц условиях.

Арбитражный управляющий, назначенный вести дело о несостоятельности, подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности Павла и Евгения Журавлевых.

В частности, истец указывал, что в 2018 году бизнес стал работать в убыток, к концу января 2020 года стало очевидно, что АО не способно рассчитываться с долгами. Однако гендиректор не исполнил свою обязанность подать на банкротство компании, а единственный акционер предприятия не инициировал общее собрание по этому поводу, заявлял управляющий. Более того, в 2021–2022 годах АО необоснованно списало имущество на 950,7 тыс. руб., расторгло договоры аренды земельных участков на 34,98 млн руб. и совершило 39 сделок по отчуждению скота и техники на 4,9 млн руб. по «ценам, кратно ниже рыночных». Отметив, что эти действия еще больше увеличили разрыв между активами и пассивами компании, Арбитражный суд Астраханской области привлек Павла и Евгения Журавлевых к субсидиарной ответственности, но лишь по долгам АО перед независимыми кредиторами. Включать долг перед Тамарой Филяковой в состав субсидиарки суд отказался, отметив, что она является лицом, «заинтересованным по отношению к юрлицу-должнику». Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Однако по жалобе госпожи Филяковой дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Должник достоин изучения

Из опубликованного 17 апреля определения ВС следует, что «признак заинтересованности должен устанавливаться по отношению к контролировавшему должника лицу, а не к самому должнику». Экономколлегия разъяснила, что существовавшая ранее заинтересованность кредитора по отношению к должнику сама по себе не является основанием для отказа в субсидиарке, если привлекаемые к ответственности лица действовали независимо от этого кредитора. Но при этом, уточнил ВС, нужно изучить, не является ли сам кредитор контролирующим лицом, не привлекался ли он сам к субсидиарной ответственности и не участвовал ли в доведении компании до банкротства.

В данном случае Тамара Филякова предоставила заем «Седлистому» в период, когда акционером компании была ее дочь. Затем предприятие перешло во владение лиц, которые не были связаны с заимодавцем, и именно под их управлением из юрлица в ущерб кредиторам было выведено имущество, подчеркнула коллегия судей. В итоге ВС признал доказанным наличие оснований для включения в субсидиарку долга перед Тамарой Филяковой.

Показано 20 последних публикаций.